Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
Код |
204821 |
Дата создания |
12 мая 2017 |
Страниц |
31
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 27 декабря в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Описание
Заключение
Следовательно, подведем следующие итоги по работе в целом.
В настоящее время основополагающим источником авторского права в России, который занимает центральное место в данном исследовании, является часть четвертая ГК РФ, которая введена в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Важнейшую роль в связи с принятием части четвертой ГК РФ играет Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в котором даны разъяснения для судов в целях обеспечения единообразных подходов к разрешен ...
Содержание
Оглавление
Введение 3
1 Авторское право в системе права Российской Федерации 5
1.1 Понятие и классификация авторского права 5
1.2 Объекты и субъекты авторского права 9
2 Особенности правового регулирования и защиты авторских прав в законодательстве Российской Федерации 20
2.1 Становление и развитие авторского права в законодательстве Российской Федерации 20
2.2 Особенности правового регулирования авторских прав в Российской Федерации 24
Заключение 30
Список использованной литературы 31
Введение
Введение
. Большинство стран в современном мире признают идею авторского права – идею контроля за использованием произведений на основе исключительности абсолютных субъективных прав. Ведь успешное осуществление норм этого института в настоящее время анализируют как своеобразный индикатор цивилизованности любого современного общества.
Актуальность темы курсовой работы связана с возникновением важ-нейших вопросов о недостаточной проработке существенных проблем авторского права и низком уровне обеспечения защиты авторских прав на произведения. Поскольку система защиты авторских прав, сформированная в Российской Федерации, в целом характеризуется как отвечающая мировым стандартам, требованиям международно-правовых актов, наша страна остается среди государств с одним из самых высоких уровней нарушения авторских прав и оборота контрафактной продукции. Одной из причин такого положения являются отдельные недостатки правового регулирования защиты прав на произведения. Существует ряд вопросов, которые до сих пор не нашли однозначного решения на теоретическом уровне, в отношении некоторых в законодательстве отсутствует достаточная определенность, вследствие чего возникают проблемы практического характера. Использование охраняемых объектов в Интернете вызвало характерные проблемы. Являясь высоко-технологичной средой обмена информацией, к тому же весьма слабо урегулированной на законодательном уровне, Интернет порождает немало поводов и возможностей для нарушения авторских прав. Нельзя умолчать о низкой правовой культуре населения и недостаточной осведомленности граждан о наличии прав авторов произведений науки, литературы и искусства, а также иных правообладателей.
Проблема авторских прав и их защиты нашла отражение во многих научных трудах, в частности, большой вклад в изучение данной области внесли: Сергеев А.П., Судариков С.А., Близнец И.А., Лебедь В.В., Свечникова И.В., Доронина Т.В.
Поэтому весьма актуально изучить особенности эволюции авторских прав в России.
Цель курсовой работы заключается в исследовании возникновения и эволюции авторских прав в России.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить ряд задач, таких как:
изучить понятие, объекты и субъекты авторских прав;
раскрыть особенности становления и развития авторского права в законодательстве РФ;
описать особенности его правового регулирования в Российской федерации;
сделать выводы по работе в целом.
Объектом исследования является правовое положение субъектов ав-торского права на произведения науки, искусства и литературы, предметом - общественные отношения, которые возникают в связи с созданием и использованием объектов авторского права, требующие правового регулирования.
Фрагмент работы для ознакомления
- произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов;
- произведения изобразительного искусства: произведения живописи, графики, дизайна, скульптуры, комиксы и другие;
- географические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам (данный пункт в редакции, вступающей в силу с 1 января 2016 года);
- фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;
- программы для ЭВМ (компьютерные программы);
- сборники, базы данных и иные составные произведения;
- переводы, переработки и иные производные произведения.
«По мере развития новых способов представления и использования произведений появляются и новые их виды, которые, как ожидается, будут в дальнейшем включаться в этот перечень». Тем не менее, охрана им должна предоставляться независимо от того, упоминаются они в данном перечне в настоящее время или нет.
Специфика такого объекта авторских прав, как компьютерные программы (программы для ЭВМ), побудила законодателей специально оговорить предоставления им охраны, условно приравняв их с законодательной точки зрения к литературным произведениям, а также предусмотрев действие в отношении них специальных положений (статьи 1261, 1262 и 1270 ГК РФ).
К составным произведениям относятся любые сборники, в том числе энциклопедии, словари, газеты, периодические издания и другие, но при условии, если они представляют собой результат творческой деятельности по подбору и расположению включенных в них материалов. Принято считать, что таким условиям не отвечают сборники, составляемые по какому-либо определенному алгоритму, например телефонные справочники, собрания сочинений писателей, расположенные в хронологическом, алфавитном или ином известном порядке. «В 2014 году в число примеров составных произведений, приводимых в пункте 2 статьи 1260 ГК РФ, были включены интернет-сайты».
Производными произведениями признаются любые переводы, переделки и иные переработки любых произведений, в том числе рефераты, аннотации, обзоры, резюме, аранжировки и так далее.
Охрана составным и производным произведениям предоставляется в том случае, если использованные при их создании произведения по каким-либо причинам не охраняются авторским правом. Например, если истек срок действия авторских прав на них или они вообще не признаются объектами авторских прав.
Несмотря на то, что современное законодательство не содержит определения понятия «произведения» как объекта, охраняемого авторским правом, в нем специально указывается, на какие объекты авторские права не распространяются. Перечень объектов, на которые авторские права не распространяются, представлены на рисунке 1.
Рис. 1. Объекты, на которые авторские права не распространяются
Приведенный в законодательстве перечень может быть расширен. Например, в соответствии с Федеральным законом № 205-ФЗ от 29.06.2015 года «О внесении изменений в закон РФ «О недрах» и отдельные законодательные акты РФ», с 1 января 2016 года вступает в силу поправка в пункт 5 статьи 1259 ГК РФ, согласно которой в перечень объектов, на которые авторские права не распространяются, добавляется еще один объект – геологическая информация о недрах.
Авторское право не может воспрепятствовать также использованию каких либо технических или организационных решений, для защиты которых могут применяться другие институты интеллектуальной собственности (в частности, патентное право, положения о защите секретов производства, то есть ноу-хау). Тем не менее, конструкторская или проектная документация, описания методов производства и организационных моделей будут получать авторско-правовую охрану при том условии, если они будут представлять собой итоги творческой деятельности.
Вместе с вышеуказанными объектами, на которые авторское право не распространяется в связи с невозможностью их отнесения к числу произведений – объектов авторских прав, есть также ряд объектов, которые исключаются из области авторско-правовой охраны в силу специального указания законодательства.
Субъектами авторского права являются лица, которым принадлежит субъективное авторское право в отношении произведений, а именно: ими могут быть авторы произведений науки, искусства или литературы, а также их правопреемники, работодатели и другие лица, которые приобретают авторские права по договору или закону.
На сегодняшний день одним из основополагающих принципов, которые закреплены в ГК РФ, является положение о том, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, который создан творческим трудом, в первую очередь появляется у автора произведения. К другим лицам такое право может перейти от автора только по договору или по другим основаниям, которые установлены законом.
«Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата»1.
Нужно обратить внимание на, что вместо термина «физическое лицо» используется термин «гражданин». Данное отличие можно отметить по всему тексту части четвертой ГК РФ, в том числе в общей норме пункта 1 статьи 1228 ГК РФ, в соответствии с которой автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.
Субъектами авторского права признаются не только граждане РФ, но и иностранные граждане. Тем не менее, если произведения авторов России охраняются вне зависимости от места их обнародования при условии нахождения их в какой-либо объективной форме, то охрана произведений иностранных авторов зависит от нескольких закрепленных в законе условий.
В первую очередь, охраняются и признаются авторские права иностранных граждан на те их произведения, которые обнародованы на территории РФ, или не обнародованы, но находятся на ее территории в какой-либо объективной форме. В такой ситуации правовое положение зарубежных авторов не имеет никаких отличий от правового положения отечественных авторов. Данное правило выражает «территориальный принцип, который известен авторскому законодательству многих государств и закрепленный самыми важными международными конвенциями»1. Если произведение зарубежного автора обнародовано или находится в объективной форме за пределами России, его охрана в нашем государстве осуществляется согласно международным договорам РФ.
В соответствии со статьей 18 ГК РФ возможность иметь права авторов произведений науки, искусства и литературы входит в состав правоспособности гражданина, которая появляется в момент его рождения и прекращается смертью. Нужно особенно подчеркнуть, что для признания лица автором соответствующего произведения не имеют значения ни его возраст, ни состояние дееспособности. Субъектами авторских прав могут быть и недееспособные лица. Но если они были в установленном порядке признаны недееспособными (либо ограничены в дееспособности), то все сделки в отношении созданных ими произведений за них будут совершать опекуны.
Для осуществления авторских прав необходимо достижение определенного возраста. Если автором произведения является лицо, которое не достигло 14 лет, то его авторские права осуществляют законные представители (опекуны, родители). Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет имеют право сами, без согласия родителей, попечителя и усыновителей осуществлять права автора произведения науки, искусства или литературы.
Статья 1257 ГК РФ закрепляет презумпцию авторства, а именно: при отсутствии доказательств другого, автором произведения считается лицо, которое указано в качестве автора на экземпляре (копии) или оригинале произведения. Эта презумпция действует и в отношении автора, который указан под псевдонимом.
Для появления авторских прав нужен юридический факт - создание произведения. В отличие от патентного права для возникновения, защиты и осуществления авторских прав не нужна регистрации произведения или соблюдения каких-либо других формальностей.
Особенной спецификой обладают отдельные субъекты авторского права, к которым, в первую очередь, нужно отнести соавторов. В соответствии со статьей 1258 ГК РФ, граждане, которые создали произведение совместным творческим трудом, признаются соавторами вне зависимости от того, образует ли это произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение.
Кроме соавторов, субъектами авторского права являются авторы производных произведений. Им принадлежат авторские права на осуществленную переработку другого (оригинального) произведения. Авторами производных произведений являются переводчики литературных текстов, драматурги, аранжировщики музыкальных произведений, которые создают киносценарии из чьих-то повестей, романов, и другие переработчики.
К субъектам авторского права, в соответствии со статьей 1260 ГК РФ, относятся составители сборников и авторы других составных произведений (энциклопедии, антологии, базы данных, атласа или другого аналогичного произведения)1. Переводчик, составитель либо другой автор составного или производного произведения осуществляет свои авторские права при условии соблюдения прав авторов произведений, которые используют для создания составного или производного произведения.
Следующим субъектом авторского права являются авторы служебных произведений. Согласно статье 1295 ГК РФ, служебным является произведение науки, искусства или литературы, которое создано в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей.
Субъектами авторского права на произведение после смерти автора становятся его наследники. Наследование авторских прав согласно общему правилу может осуществляться либо по завещанию, либо по закону. Если умерший автор не имел законных наследников и не оставил завещания, его авторские права в отличие от другой наследственной массы не переходят к государству, а прекращаются. При наследовании по завещанию авторские права могут быть переданы любому гражданину вне зависимости от наличия родственных отношений с умершим или юридическому лицу вне зависимости от сферы его деятельности. В теории авторского права наследники рассматриваются в качестве носителей производного авторского права. Их авторские права появляются «не в силу создания произведения, а на основании других юридических фактов, а именно: открытия наследства, вхождения в круг наследников по завещанию или по закону, принятия наследниками наследства»2. В российском наследственном праве действует принцип универсальности наследственного правопреемства, согласно которому не допускаются частичное принятие или частичный отказ от наследства.
Вместе с наследниками и авторами субъектами авторского права выступают другие правопреемники. В качестве таких субъектов, в первую очередь, выступают театры, издательства, киностудии и другие организации, которые занимаются использованием произведений искусства. Они приобретают авторские права на основе заключенных с авторами и их наследниками договоров. Становясь обладателями авторских прав, данные организации используют произведения и распоряжаются ими теми способами, которые предусмотрены конкретными договорами и в установленных ими пределах.
Государство также может становиться субъектом авторского права, но при определенных законом случаях:
- при принудительном выкупе авторского права;
- объявлении произведения достоянием государства;
- ликвидации юридического лица, которое обладало авторским правом.
К субъектам авторского права нужно отнести и организации, которые осуществляют коллективное управление смежными и авторскими правами.
Согласно пункту 1 статьи 1242 ГК РФ, авторы и другие обладатели авторских прав в случаях, когда осуществление их прав в индивидуальном порядке затруднено или когда законом допустимо использование объектов авторских прав без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения, могут создавать основанные на членстве некоммерческие организации, на которые возлагается управление соответствующими правами на коллективной основе.
Организации, которые управляют имущественными правами авторов на коллективной основе, действуют в пределах полученных от авторов полномочий на основе устава, который утверждается в порядке, который устанавливает действующее законодательство. Они не имеют права заниматься коммерческой деятельностью и сами осуществлять использование произведений, которые получены для управления на коллективной основе.
В отличие от организаций, которые приобретают авторские права на использование произведений на основе лицензионных договоров или договоров об отчуждении исключительных прав и становятся в силу этого полноправными обладателями этих прав, организации, которые управляют имущественными правами на коллективной основе, не становятся владельцами авторских прав.
Организации в соответствии с поручениями авторов и действующим законодательством заключают лицензионные договоры с пользователями произведений, которые выплачивают установленное вознаграждение организациям. Полученное и распределенное вознаграждение организации передают авторам и другим правообладателям.
Судам нужно учитывать, что в силу пункта 2 статьи 1243 ГК РФ, если лицензионный договор с пользователем заключает непосредственно правообладатель, организация по управлению правами на коллективной основе может собирать вознаграждение за использование объектов авторских прав только при условии, что это прямо предусмотрено таким договором. Соответственно, если при рассмотрении иска организации по управлению правами на коллективной основе в защиту прав конкретного правообладателя судом «установлено, что между ответчиком и правообладателем есть лицензионный договор о предоставлении права использования спорного результата интеллектуальной деятельности использованным ответчиком методом, то при отсутствии условия о праве на сбор вознаграждения за использование объектов авторских прав в таком договоре суд отказывает в удовлетворении иска»1.
Роль организаций, которые осуществляют коллективное управление авторскими правами, становится все более значимой в области обращения объектов интеллектуальной собственности.
В следующей главе рассмотрим особенности правового регулирования и защиты авторских прав в законодательстве РФ.
Глава 1. Особенности правового регулирования и защиты авторских прав в законодательстве Российской Федерации
1.11 Становление и развитие авторского права в законодательстве Российской Федерации
В России авторское право возникло лишь в 1828 году. Первоначально право автора на результат творческой деятельности в той или иной степени приравнивалось к праву собственности, а в иных случаях напрямую относилось к движимому имуществу. Данный подход формировался на основе теории естественного права, признававшая за создателем произведения право собственности на достигнутый творческий результат.
Изучение и анализ истории авторского права в России позволяют выделить три периода его развития:
Первый период – это имперский период с 1828 года по 1917 год. Судариков С.А. отмечает, что «первое законодательство Российской империи в области авторского права принято 22 апреля 1828 года и относилось к сочинителям и издателям книг»1. И.Г.Табашников подтверждает, что до этого времени «Россия не знала права автора или издателя на защиту от произвольных перепечаток»2. Первый закон об авторском праве в России был принят в качестве приложения к Уставу «О цензуре», утвержденного 22 апреля (04 мая) 1828 года Всероссийским императором Николаем I .
8 января 1830 года появилось «Положение о правах сочинителей, переводчиков и издателей», 9 января 1845 года – «Правила о музыкальной собственности», а 1 января 1846 года – «Положение о собственности художественной». С 1887 года все нормы авторского права вошли в Свод Законов Российской Империи, а именно в приложение к статье 420 «О праве собственности на произведения наук, словесности, художеств и искусств».
Последний Закон Российской империи «Об авторском праве» принят 20 марта 1911 года. Этот прогрессивный для своего времени закон только в отдельных случаях не руководствовался международным нормам. Например, разрешался свободный перевод зарубежных произведений, не устанавливалась охрана кинематографических произведений. Эти и иные особенности Закона не соответствовали положениям Бернской конвенции, к которой многие представители интеллектуальной элиты России не считало необходимым присоединяться, так как выгоды членства в Бернском союзе были не ясны, а потери для переводчиков и просветителей – очевидны. Большинство именитых литераторов, противившихся членству в Бернском союзе, успешно использовали принципы двойного стандарта и охраняли свое авторское право, применяя положения зарубежного законодательства и зарубежной издательской и судебной практики.
Несмотря на продолжительное забвение, ряд положений Закона Российской империи «Об авторском праве» позднее были задействованы в законодательстве СССР, а далее и в законодательстве Российской Федерации и стран СНГ.
1. Советский период – с 1917 года по 1990 год.
«После крушения Российской империи правоотношения в сфере авторского права регулировались декретами и постановлениями Совета Народных Комиссаров (СНК), которые существенно ограничили права авторов»1.
Согласно нормам Декрета СНК «О научных, литературных, музыкальных и художественных произведениях» от 26 ноября 1918 года, любое произведение могло быть признано достоянием республики. При издании произведения автору мог выплачиваться гонорар, а в случае смерти автора, нуждающиеся и нетрудоспособные родственники имели право получать материальную помощь от губернских отделов социального обеспечения в размере прожиточного уровня.
Первый советский закон об авторском праве был принят 16 февраля 1925 года в форме постановления Президиума Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) и СНК СССР «Об основах авторского права». На основании указанного постановления Всероссийский ЦИК и СНК сформировали Декрет «Об авторском праве».
16 мая 1928 года постановлением ЦИК и СНК СССР «Основы авторского права Союза ССР» в законодательство об авторском праве были внесены поправки.
В постановлении «Об авторском праве» 1925 года определен срок действия авторского права, а именно 25 лет с момента опубликования произведения. В 1928 году «срок действия авторского права был распространен на жизнь автора и 15 лет после его смерти»1. Не признавался нарушением авторского права перевод зарубежного произведения, его применение при создании нового произведения и т.д.
«Основы авторского права Союза ССР» применялись до начала 60-х годов, когда их модифицированное содержание было внесено в Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик.
«После присоединения СССР в 1973 году к Всемирной конвенции об авторском праве в Основы гражданского законодательства СССР и гражданские кодексы союзных республик были введены новые нормы, которые расширили права авторов»2. Например, авторское право начало признаваться в течение всей жизни автора и 25 лет после его смерти.
2. Современный период – с 1991 года по настоящее время.
Новым этапом формирования российского законодательства об авторском праве стали законы «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» и «Об авторском праве и смежных правах».
Проект Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» разработан российскими специалистами на основании «Типового закона Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – ВОИС) об авторском праве и смежных правах», о котором в настоящее время ВОИС отдает предпочтение не вспоминать. Спустя 82 года Россия стала применять законодательство, превосходящее по степени и объему охраны Закон Российской империи «Об авторском праве» 1911 года. Согласно данному закону, срок действия авторского права достиг учрежденного еще в 1837 году; закон признал и начал охранять смежные права и новые виды произведений науки, литературы и искусства; специальный раздел был посвящен системе коллективного управления имущественными правами авторов, которая стала развиваться в России с 1870 года.
Список литературы
Список использованной литературы
1. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №51 от 18 июля 2014г. «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении споров с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами» // СПС «Гарант».
2. Алексеев Г.В., Сиволап Т.Е. Правоведение и авторское право. Учебное пособие. Спб, 2012. – С. 166.
3. Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Авторское право и смежные права. 2-е изд. – М.: Проспект, 2015. – С.11.
4. Доронина Т.В.Правоведение: авторское право. Учебное пособие. – Омск, 2011.-С. 35.
5. Лебедь В.В. Произведения искусства в авторском праве. – М., 2011. – С. 42.
6. Рассолова Т.М. Гражданское право. Учебник. – М., 2012. – С.236.
7. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. – М., 2003.- С.159.
8. Судариков С.А. Авторское право. Учебник для бакалавров. – М., 2013. – С.67.
9. Судариков С.А. Авторское право: учебник для бакалавров. М., 2016. С.47.
10. Табашников И.Г. Литературная и художественная собственность с точки зрения науки гражданского права. Т.1. СПб, 1878. С.345.
11. Хохлов В.А. Авторское право. Законодательство, теория, практи-ка. – М., 2012. – С. 44.
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00516